Контрольная Основные понятия уголовного права

Содержание

1 Основные понятия уголовного права 3
1.1 Субъект преступления: понятие, признаки, виды 3
1.2 Освобождение от уголовной ответственности 4
1.3 Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера 5
1.4 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств 7
2 Состав преступления: понятие, элементы, признаки, виды 8
3 Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды 11
4 Специальные вопросы назначения наказания 13
4 Причинение вреда здоровью человека: понятие, виды 19
5 Преступления против семьи 20
7 Преступления против общественной нравственности 25
Список использованных источников 34

1 Основные понятия уголовного права
1.1 Субъект преступления: понятие, признаки, виды

Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления. Наличие у лица, совершившего преступление, определённых субъективных признаков может рассматриваться также как условие уголовной ответственности.
Хотя уголовным законом и ставятся под охрану определённого рода объекты, уголовно-правовой запрет охватывает не все возможные случаи причинения им вреда. Так, очевидно, что за пределами современного уголовного права должен находиться вред собственности, причиненный стихийными силами природы, вред жизни и здоровью, причиненный дикими животными и т. д., хотя истории и известны случаи привлечения к уголовной ответственности быков, свиней, петухов, крыс и мышей, саранчи, и даже колоколов и морских проливов.
Содержание субъекта преступления как элемента состава преступления раскрывается через содержание его признаков. К числу обязательных признаков субъекта относятся:

  • Характеристика лица как физического (а в некоторых странах — и как юридического).
  • Возраст.
  • Вменяемость.
    В УК РФ основные признаки субъекта преступления перечислены в ст. 19, которая носит название «Общие условия уголовной ответственности» и гласит: «уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом».
    Субъектом преступления признаётся только физическое лицо. К числу физических лиц, которые могут подлежать уголовной ответственности, согласно ст. 11-12 УК РФ, относятся как граждане РФ, так и иностранные граждане, лица без гражданства и лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды).
    Общий возраст уголовной ответственности устанавливается в 16 лет. Устанавливается также пониженный возраст уголовной ответственности (14 лет) для отдельных составов преступлений.
    Действующий УК РФ устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ).
    Кроме того, имеется норма и об ограниченной вменяемости: ч. 1 ст. 22 гласит: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности». При этом, согласно ч. 2 ст. 22, данное расстройство учитывается судом при назначении наказания (поскольку таких расстройств нет в перечне отягчающих обстоятельств, они могут рассматриваться лишь как смягчающие вину и ответственность) и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.
    Ст. 23 УК РФ устанавливает, что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Смысл этой статьи заключается в том, что опьянение признаётся нейтральным обстоятельством по отношению к вменяемости лица; оно не признаётся способным оказывать на неё влияние. В связи с этим лица, совершившие преступления в состоянии опьянения, несут ответственность на общих основаниях. Положения ст. 23 УК не следует понимать как влекущие однозначное признание лица вменяемым в момент совершения преступления. Лицо, находящееся в момент совершения преступления в состоянии опьянения, может страдать иным расстройством психики и вследствие этого быть невменяемым.
    1.2 Освобождение от уголовной ответственности

Освобождение от уголовной ответственности — отказ государственных органов, осуществляющих уголовное преследование, от дальнейшего производства по уголовному делу, если факт совершения преступления данным лицом доказан. Уголовное дело при этом прекращается без применения к лицу каких-либо уголовно-правовых мер.
Основания освобождения от уголовной ответственности
Российское уголовное законодательство (глава 11 Уголовного кодекса РФ) предусматривает 3 основания освобождения от уголовной ответственности.
Деятельное раскаяние
Деятельное раскаяние имеет место в случаях, когда совершившее преступление лицо добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причинённый ущерб или иным образом загладило вред, причинённый в результате преступления и в результате этого перестало быть общественно опасным.
По общему правилу, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, если оно совершило преступление небольшой или средней тяжести. К этим категориям относятся все неосторожные преступления и умышленные преступления, за которые предусмотрено наказание не свыше 5 лет лишения свободы.
Освобождение от уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в связи с деятельным раскаянием может иметь место в случаях, специально предусмотренных в примечаниях к соответствующим статьям Особенной части УК РФ. При этом лицо не освобождается от ответственности за сопутствующие основному деянию преступления (например, за причинение вреда здоровью похищенного лица).
Примирение с потерпевшим
Примирение лица, обвиняемого в совершении преступления, с потерпевшим будет являться основанием освобождения от ответственности, если преступление совершено впервые, относится к категории преступлений небольшой и средней тяжести, а вред, причинённый потерпевшему, заглажен (ст. 76 Уголовного кодекса РФ).
Вопрос относительно того, может ли суд принять решение не освобождать лицо от уголовной ответственности при наличии указанных оснований, является спорным в уголовно-правовой теории.
Процессуальным основанием для прекращения производства по делу в таком случае является заявление потерпевшего (ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Истечение сроков давности
Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
2 года после совершения преступления небольшой тяжести
6 лет после совершения преступления средней тяжести
10 лет после совершения тяжкого преступления
15 лет после совершения особо тяжкого преступления
В этот срок не включается период, в течение которого лицо, совершившее преступление, уклонялось от следствия и суда.
Сроки давности не применяются к лицам, планировавшим, подготавливавшим, развязывавшим и ведшим агрессивные войны, применявшим запрещённые средства и методы ведения войны, совершившим акт геноцида или экоцида. Вопрос о возможности применения сроков давности к особо тяжким преступлениям против личности и общественной безопасности, наказываемым пожизненным лишением свободы или смертной казнью решается судом в каждом случае индивидуально.
1.3 Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера

Изнасилование — вид сексуального насилия, как правило, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьми с другим человеком без согласия последнего. Совершающие изнасилование пользуются беспомощным состоянием жертвы (бессознательным состоянием, сильным алкогольным опьянением, психическим расстройством), прибегают к физическому насилию или угрозе его применения, к психологическому давлению, используют экономическую, психологическую или иную зависимость жертвы. Изнасилование является одним из половых преступлений, точное определение которого различно в законодательствах различных государств.
Российское право понимает под изнасилованием половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Непосредственный объект преступления: половая свобода, свобода выбора партнёра женщиной. Обязательный квалифицирующий признак: насилие или угроза его совершения, либо беспомощное состояние потерпевшей. Традиционно изнасилование понималось как действие со стороны мужчины в отношении женщины. Однако в настоящее время во многих законодательствах понятие расширено, под него подпадают также принуждение к половой близости женщиной мужчины, женщиной женщины, а также мужчиной мужчины. Российское законодательство квалифицирует изнасилование в первоначальном смысле — как половое сношение с применением насилия или угрозы его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённое мужчиной в отношении женщины, естественным путём (ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации), прочие же сексуальные преступления с применением насилия квалифицируются как «насильственные действия сексуального характера» (статья 132 Уголовного кодекса). При этом насилие (или его угроза) может применяться как к потерпевшему (потерпевшей), так и к другим лицам. Следует отметить, что статьи 131 и 132 предусматривают совершенно одинаковые наказания. Однако следствием такого разделения составов преступлений является то, что мужчина, совершивший в отношении одной и той же женщины два насильственных половых акта в ходе одного эпизода — один вагинальный, а второй анальный или оральный — будет привлечён к ответственности за совершение двух преступлений по совокупности статей 131 и 132. В обиходе же зачастую все насильственные сексуальные преступления именуются термином «изнасилование».
От изнасилования и насильственных действий сексуального характера отличается «понуждение к действиям сексуального характера» (статья 133 Уголовного кодекса); отличие состоит в том, что преступник использует не насилие (угрозу насилия), а ту или иную зависимость потерпевшего (потерпевшей) от преступника (материальную, служебную и т. п.), угрозу имуществу, шантаж и т. п.
Отдельным видом сексуального преступления является растление — половое сношение с лицом младше 16 лет без применения насилия (ст. 134 Уголовного кодекса) или развратные действия в отношении такого лица (статья 135 Уголовного кодекса).
Российское законодательство предусматривает в качестве наказания за изнасилование (а также за насильственные действия сексуального характера) лишение свободы сроком от 3 до 6 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — до 25 лет.

1.4 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств

Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков, включают следующие противоправные действия:

  • незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • незаконное производство, сбыт или пересылку указанных предметов;
  • нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ;
  • хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
  • контрабанду наркотических средств, психотропных веществ;
  • склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ;
  • незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;
  • организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;
  • незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
    Особая опасность криминогенной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, во многом определяется неблагоприятной тенденцией развития соответствующей преступности. Так, происходит постоянное увеличение в течение последнего десятилетия количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в России. За этот период оно выросло в 12 раз и достигло 180 — 200 тыс. ежегодно совершаемых преступлений, что составляет 7 — 8% всей регистрируемой в стране преступности. В последние годы, при объективном ухудшении наркоситуации, темпы роста регистрируемой в этой сфере преступности замедлились. Однако некоторое снижение числа регистрируемых преступлений вовсе не отражает позитивные тенденции в развитии этой преступности, а в большой степени связано со сложностями расследования преступлений в связи с введением в действие нового уголовно-процессуального законодательства. Безусловным является и то, что выявленные преступления не в полной мере отражают истинную картину их совершения. Исследования показывают, что рассматриваемая преступность в силу значительной латентности в 8 — 10 раз превышает свою зарегистрированную часть.

2 Состав преступления: понятие, элементы, признаки, виды
Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление. Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права. Их можно условно разделить на четыре подсистемы: признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления.
Наличие в деянии всех признаков некоего состава преступления является основанием для признания его преступным и привлечения совершившего его лица к уголовной ответственности; отсутствие хотя бы одного из них означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признаётся непреступным.
Признак состава преступления — это конкретное юридически значимое свойство деяния, являющееся минимально необходимым для признания его преступным. Если в деянии отсутствует хотя бы один необходимый признак состава преступления, отсутствует и состав преступления как единое целое. Словесная характеристика признака состава содержится в диспозиции уголовно-правовой нормы. Признаки состава преступления могут закрепляться в нормах как Общей, так и Особенной части уголовного закона: в Общей части содержатся признаки, которые характерны для всех составов преступлений, а в Особенной — специфичные для составов конкретных преступлений.
Признак состава должен удовлетворять следующим требованиям: он должен в сочетании с другими признаками характеризовать деяние как общественно опасное и противоправное, отграничивать его от других схожих преступлений, быть прямо указанным в законе или непосредственно следующим из текста правовых норм, быть присущим всем преступлениям определённого вида.
Признаки состава в теории уголовного права группируются по элементам состава. Выделяется четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления. Объект преступления — это общественные отношения, интересы и блага, охраняемые уголовным законом, которые нарушаются преступным посягательством.
Объективная сторона преступления является его внешним выражением в реальной действительности и включает в себя признаки, относящиеся к самому преступному деянию: характеристику действия и бездействия, их внешние атрибуты (место, способ, время, обстановка, использованные орудия и средства), а также характеристику вредных последствий, причиняемых преступлением. Субъективная сторона включает в себя признаки, характеризующие внутреннее психическое отношение лица, совершившего преступление, к общественно опасному деянию и его последствиям, побудительные мотивы, цели, которых оно хотело достичь нарушением уголовного закона и т.д. Наконец, признаки субъекта характеризуют уголовно-значимые свойства, присущие самому лицу, совершившему преступление: возраст, психическое здоровье, пол, должностное положение и т.д.
Признаки составов преступлений делятся на обязательные и факультативные. Обязательные признаки входят в состав всех без исключения преступлений, без этих признаков не может существовать ни одно преступление. Это объект, общественно опасное деяние, вина, вменяемость лица и достижение им возраста уголовной ответственности.
Признаки состава могут носить постоянный и переменный характер. Постоянные (конкретные) признаки однозначно закрепляются в диспозиции уголовно-правовой нормы. Переменные признаки могут быть бланкетными или оценочными. Бланкетные признаки закрепляются в уголовно-правовой норме лишь в форме отсылки к нормативному акту другой отрасли права (который может меняться независимо от уголовного закона). Содержание же оценочных признаков устанавливается в процессе правоприменения на основе конкретных обстоятельств дела, системного толкования правовых норм и правосознания правоприменителя.
Поскольку состав преступления представляет собой системное образование, все признаки состава преступления являются связанными между собой, не существуют в отдельности друг от друга: последствие — в отрыве от деяния, мотивы и цели лица — в отрыве от вины, вина — в отрыве от субъекта преступления и т.д.
Составы преступлений классифицируются по различным критериям.
По характеру и степени общественной опасности выделяют:
-основной
-квалифицированный
-привилегированный составы преступлений.
Основной состав выражает наиболее характерные для данного деяния признаки, это состав типичного деяния определённого рода. Квалифицированный состав включает в себя признаки, характеризующее деяние как обладающее повышенной по сравнению с типовым общественной опасностью. Это может быть, например, групповой способ совершения преступления, тяжесть наступивших последствий, определённые социально значимые характеристики потерпевшего (например, совершение преступления в отношении несовершеннолетнего) и т. д. Привилегированный состав включает признаки, смягчающие ответственность по сравнению с основным составом. В современных уголовных кодексах для каждого деяния выделяется от 2 до 4 квалифицированных составов, привилегированные составы встречаются реже.
По конструкции элементов выделяют простой и сложный составы. В простом составе каждый признак присутствует лишь единожды. В сложных составах признаки могут удваиваться (например, могут присутствовать два и более объектов посягательства), могут перечисляться альтернативные элементы, наличие любого из которых характеризует деяние как преступное, либо сложный состав в целом может состоять из объединения нескольких простых.
Выделяются также материальные и формальные составы преступлений. Материальные составы преступлений предусматривают в качестве обязательного признака наступление конкретных общественно опасных последствий, материального или физического вреда. В формальных составах общественно опасные последствия подразумеваются, установление их конкретного содержания не является обязательным для привлечения к ответственности лица, совершившего данное деяние. Ввиду этого некоторыми учёными указывается, что правильнее было бы говорить о материальной или формальной конструкции диспозиции уголовно-правовой нормы, а не состава преступления. Так, к преступлениям с материальным составом относится убийство (состав преступления включает наступление общественно опасных последствий — смерти потерпевшего), а к преступлениям с формальным составом — клевета (состав преступления включает лишь распространение порочащих сведений, вне зависимости от того, причинило ли это распространение какой-либо вред).

3 Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет соучастие как “ умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления ” . В этом определении отражены специфические признаки , которыми можно охарактеризовать совместную преступную деятельность .
Соучастие в преступлении является одним из наиболее сложных и обсуждаемых в науке о преступлении в целом и в теории уголовного права. Это обусловлено тем, что преступная деятельность может выполняться не только одним лицом, но несколькими лицами, объединившими свои усилия ради достижения определенной цели.
В российском уголовном праве при характеристике признаков соучастия их принято делить на объективные и субъективные. К объективным признакам относят количественный (множество субъектов) и качественный (совместность их деятельности) , а к субъективным — совместность умысла и его направленности при совершении умышленного преступления.
В соответствии с частью 1 статьи 33 УК РФ соучастниками признаются наряду с исполнителем организатор, пособник и подстрекатель. Такая классификация позволяет дать конкретную юридическую оценку действиям каждого соучастника и точно индивидуализировать их ответственность и наказание.
Организатор
Это лицо, организовавшее совершение преступления или руководящее его исполнением. Организатор в своих действиях является тем инициирующим фактором, с которого начинается подготовка преступления, его планирование. Именно организатор подбирает других соучастников, координирует их деятельность в процессе реализации преступного умысла. Свои функции организатор может выполнять как в качестве самостоятельной фигуры, так и выступая одновременно с другими в качестве соисполнителя. Когда лицо выполняет только функции организатора, оно прямо и непосредственно не осуществляет действий, образующих объективную сторону состава преступления. Ответственность за такого рода действия наступает с учетом и по основаниям норм ст. 33 Общей части УК РФ.
Исполнитель
Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами ( соисполнителями ) , а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц , не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста , невменяемости и других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. Из определения исполнителя следует, что им признаются три категории субъектов :
• лицо, которое непосредственно и единолично совершает преступление;
• лицо, которое совместно с другими непосредственно участвует в совершении преступления;
• лицо, которое использует для совершения преступления других лиц, в соответствии с законом не подлежащих уголовной ответственности.
Подстрекатель
Подстрекателем в соответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
Подстрекатель является интеллектуальным соучастником, который сам не принимает непосредственного участия в совершении преступления. Его задача сводится к тому, чтобы путем внушения необходимости, целесообразности или выгодности совершения преступления возбудить у исполнителя такое намерение. В тех случаях, когда подстрекатель принимает непосредственное участие в совершении преступления , он привлекается к ответственности как соисполнитель, а его предшествующая деятельность по возбуждению желания на совершение преступления учитывается судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание в соответствии с п. Г ст. 63 УК РФ.
Суть подстрекательства проявляется в воздействии на сознание и волю исполнителя в целях склонения последнего к совершению преступления. Особенность данного воздействия в том, что оно не парализует волю исполнителя , который по- прежнему остается свободным в выборе своего последующего поведения. Подстрекатель, применяя различные способы и методы воздействия, стремится не к тому, чтобы ввести в заблуждение подстрекаемого, а наоборот — вызвать в нем решимость сознательно принять решение о совершении преступления.
Пособник
В соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий , а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы .
От исполнителя пособник отличается тем, что он непосредственно не выполняет объективной стороны преступления, а либо в процессе подготовки преступления, либо на стадии его совершения оказывает помощь исполнителю путем создания реальной возможности завершения преступления. Пособничество, как правило, выполняется путем совершения активных действий, но в отдельных случаях оно может заключаться и в бездействии, когда пособник в силу своего положения был обязан действовать.

4 Специальные вопросы назначения наказания
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
В ст. 34 УК, излагающей вопросы ответственности соучастни¬ков, не предусматривается повышения или понижения наказания в зависимости от вида соучастия. Однако в части седьмой ст. 35 УК указано, что совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание на основании и в пределах, установленных УК.
Ст. 67 УК, специально посвященная назначению наказания за преступление, совершенное в соучастии, требует учитывать харак¬тер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.
Наказание соучастнику независимо от формы и вида соучастия (в какой роли он выступал при совершении преступления) назначается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК, по которой квалифицированы его действия.
Наряду с общими началами назначения наказания (ст. 60 УК) суд обязан руководствоваться требованиями, указанными в ст. 67 уУК. Они, по существу, конкретизируют общие начала назначения наказания при назначении его соучастнику.
Характер участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления определяются ролью соучастника, кем он выступает — организатором, подстре¬кателем, исполнителем (соисполнителем), пособником. По обще¬му правилу наказание организаторам, исполнителям, часто и подстрекателям назначается более строгое, чем пособникам. Но позиция УК, не требующего обязательного снижения или по¬вышения наказания тому или иному соучастнику (за исключени¬ем участников групповых преступлений, о которых сказано в части седьмой ст. 35 УК), основана на том, что в определенном конкретном преступлении, казалось бы, второстепенный соучастник может оказаться как раз, наоборот, более опасным. Например, взрослый пособник, сообщавший несовершеннолетним адреса квартир, которые можно обворовать, дававший советы, как это сделать, и скупавший у них краденое.
Степень участия в преступлении, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и раз¬мер причиненного или возможного вреда зависят не только от роли соучастника (кем он выступает), но и от его активности в исполнении своих функций. Пособник, например, может огра¬ничиться только заранее обещанным укрывательством похищен¬ного, но может наряду с этим предоставить орудия и оружие для совершения преступления, транспортные средства для его пере¬возки, подыскать скупщиков краденого, инструктировать и ока¬зывать другую помощь.

Назначение наказания при рецидиве преступлений
Часть первая ст. 68 УК предусматривает, что при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений учитываются число, характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, об¬стоятельства, в силу которых исправительно-трудовое воздейст¬вие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений.
Понятие указанных видов рецидива дается в ст. 18 УК. Пере-численные в части первой ст. 68 УК обстоятельства имеют важ¬нейшее значение для решения вопроса о выборе вида и размера наказания, назначаемого при рецидиве преступлений, поскольку они характеризуют как содеянное, так и личность виновного.
В части второй ст. 68 УК говорится, что срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже половины макси¬мального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при опасном рецидиве — не менее двух третей, а при особо опасном рецидиве преступлений — не менее трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Это единственный случай, когда УК предусматривает обяза¬тельное повышение минимального размера назначаемого наказа¬ния. Объясняется это тем, что речь идет о наказании лиц, кото¬рые, несмотря на судимости за умышленные преступления, не встают на путь исправления и вновь совершают умышленные
преступления. Понятно, что для достижения целей наказания нужно применение к ним более строгих мер воздействия.
В части второй ст. 68 УК говорится о срочном наказании. Таковым не является пожизненное лишение свободы.
Например, часть вторая ст. 105 УК предусматривает за убийство при квалифицирующих обстоятельствах до 20 лет лишения свободы. Значит, в случае назначения наказания за него при рецидиве минимальный срок назначаемого лишения свободы должен быть не ниже 10 лет (1/2), 13 лет 4 месяцев (2/3), 15 лет (3/4).
Лишь при наличии исключительных обстоятельств, предус-мотренных ст. 64 УК, наказание при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений назначается без учета ограничений, предусмотренных частью второй ст. 68 УК. Такое исключение предусмотрено частью третьей ст. 68 У К.
Назначение наказания по совокупности преступлений
Понятие совокупности преступлений дано в ст. 17 УК. Пра¬вила назначения наказания при совокупности преступлений из¬лагает ст. 69 УК. Согласно части первой ст. 70 УК наказание должно быть назначено отдельно за каждое преступление, входя¬щее в совокупность. После этого суд определяет окончательное наказание, пользуясь для этого, как установлено частью второй ст. 69 УК, тремя вариантами, если преступления, совершенные по совокупности, являются только преступлениями небольшой тяжести:
1) Путем поглощения менее строгого назначенного наказания более строгим. Например, за побои (ст. 116 УК) назначены ис¬правительные работы сроком на 6 месяцев, а за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК) — 1 год лишения свободы. Окончательное наказание может быть определено в 1 год лишения свободы.
2) Путем полного сложения назначенных наказаний. В приве¬денном выше примере 6 месяцев исправительных работ склады¬ваются с 1 годом лишения свободы. При этом менее строгое наказание пересчитывается в более строгое в порядке, предусмот¬ренном ст. 71 УК (6 месяцев исправительных работ соответствуют 2 месяцам лишения свободы). Окончательное наказание получа¬ется равным 1 году и 2 месяцам лишения свободы.
3) Путем частичного сложения назначенных наказаний. В приведенном примере 1 год лишения свободы и 2 месяца лише¬ния свободы (полученные при пересчете 6 месяцев исправитель¬ных работ) при частичном сложении могут дать окончательное наказание меньше 1 года и 2 месяцев лишения свободы, но не менее 1 года, например 1 год и 1 месяц лишения свободы.
При полном или частичном сложении наказаний окончатель¬ное наказание не должно превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое пре¬ступление. В приведенном примере — двух лет лишения свободы, указанных в санкции ст. 156 УК.
Когда надо назначать окончательное наказание путем погло¬щения менее строгого наказания более строгим, а когда путем полного или частичного их сложения, УК не регламентирует, отдавая решение этого вопроса на усмотрение суда.
Если лицо наказывается за три или более преступления, то можно сочетать одновременно и поглощение, и полное или час¬тичное сложение назначенных наказаний. Например, в приведен¬ном выше примере к 1 году лишения свободы (наказание, полученное путем поглощения 1 годом лишения свободы 6 месяцев исправительных работ) прибавить полностью или частично нака¬зание за третье преступление, если окончательное наказание будет не больше максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое преступление, входящее в совокупность.
Часть третья ст. 69 УК устанавливает, что, если преступления, входящие в совокупность, являются только преступлениями сред¬ней тяжести, тяжкими или особо тяжкими, окончательное нака¬зание назначается путем частичного или полного сложения нака¬заний. При этом окончательное наказание в виде лишения сво¬боды не может быть более 25 лет.
Применение правила сложения наказаний более эффективно способствует достижению целей наказания. У виновного не воз¬никает чувства безнаказанности за то преступление, наказание за которое было поглощено более строгим. УК, однако, считает необходимым применение только правила полного или частич¬ного сложения наказаний при условии, что совершенные пре¬ступления, входящие в совокупность, являются преступлениями средней тяжести, тяжкими или особо тяжкими. Правило погло¬щения менее строгих назначенных наказаний в этих случаях придется применять лишь вынужденно, если за одно из преступлений назначен максимальный для данного вида наказания срок или размер, установленный статьей Общей части УК. Исключе¬ние составляет лишение свободы. Санкции статей Особенной части УК предусматривают лишение свободы на срок не свыше 20 лет, а складывать сроки этого вида наказания по совокупности преступлений можно до 25 лет.
Назначение наказания по совокупности приговоров
Ст. 70 УК предусматривает, что при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по послед¬нему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.
Окончательное наказание по совокупности приговоров, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК.
Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может превышать 30 лет.
Окончательное наказание по совокупности приговоров долж¬но быть больше как наказания, назначенного за вновь совершен¬ное преступление, так и неотбытой части наказания по предыду¬щему приговору.
Присоединение дополнительных наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров производится по прави¬лам, предусмотренным частью четвертой ст. 69 УК.
Совершение преступления лицом, в отношении которого до конца не исполнено наказание за первое преступление, свиде¬тельствует о его повышенной общественной опасности. Поэтому УК устанавливает более строгие правила назначения наказания такому лицу, чем при совокупности преступлений. Независимо от тяжести совершенных преступлений здесь предусмотрено толь¬ко правило полного или частичного сложения неотбытой части наказания с вновь назначенным и повышен максимальный срок, в пределах которого они могут складываться.
Правила назначения наказания по совокупности приговоров применяются в случаях совершения лицом нового преступления после провозглашения приговора (хотя бы он еще и не вступил в законную силу), но до полного отбытия назначенного им основного и дополнительного наказания.
Сложение неотбытой части наказания и вновь назначенного при совокупности приговоров производится независимо от тя¬жести совершенных преступлений в пределах, предусмотренных статьей Общей части УК для данного вида наказания, а сложение сроков лишения свободы — до 30 лет.
Правило поглощения ст. 69 У К не предусмотрено. Однако суд вынужден будет применять его, если за вновь совершенное пре¬ступление назначит максимальный срок (размер), установленный для данного вида наказания статьей Общей части УК. Например, лицу были назначены исправительные работы сроком на 1 год. Не отбыв их, оно совершает новое преступление (например, мошенничество, предусмотренное частью первой ст. 159 УК), за которое наказывается тоже исправительными работами сроком на 2 года. Окончательное наказание будет 2 года исправительных работ, поскольку это максимальный срок, установленный для этого
Условное осуждение
В частях первой—четвертой ст. 73 УК сказано, что, если, назначив исправительные работы, ограничение по военной служ¬бе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воин¬ской части или лишение свободы, суд придет к выводу о возмож¬ности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.
При назначении условного осуждения суд устанавливает ис-пытательный срок, в течение которого условно осужденный дол¬жен своим поведением доказать свое исправление. В случае на¬значения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не
менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет.
Название осуждения, предусмотренного ст. 73 УК, является неточным. Осуждение в данном случае не является условным. Лицо осуждено не условно, поскольку оно признано виновным в совершении преступления обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым ему назначено наказание, в течение испытательного срока оно является судимым. Услов¬ным же является исполнение назначенного наказания. Оно не будет исполняться, если осужденный выполнит требования (ус¬ловия), предъявляемые к нему в течение испытательного срока (см. об этом ниже).
Условное осуждение применяется, как предусмотрено ст. 73 УК, только тогда, когда суд придет к выводу о имеющейся возможности исправить осужденного без реального исполнения назначенного ему наказания (одним лишь фактом его назначения и предъявлением указанным судом требований с соответствую¬щим контролем за поведением осужденного в течение срока, установленного судом). Однако, решая вопрос о возможности условного осуждения, суд, конечно, должен учитывать и дости¬жение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК. *. Основание для вывода суда о возможности применения услов¬ного осуждения определяется сочетанием объективных и субъек¬тивных обстоятельств, свидетельствующих о характере и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, сочетанием обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
УК не ограничивает круг преступлений и круг лиц, когда может применяться условное осуждение. Однако, учитывая, что тяжкие и особо тяжкие преступления обладают большой общест¬венной опасностью, условное осуждение за их совершение воз¬можно только второстепенных участников с учетом положитель¬ных данных об их личности.
Дополнительные наказания, которые могут быть назначены при условном осуждении, должны исполняться реально. Их ус¬ловное назначение ст. 73 УК не предусматривает.
В соответствии с частью пятой ст. 73 УК суд, назначая услов¬ное осуждение, может возложить на условно осужденного испол¬нение определенных обязанностей: не менять постоянное место жительства, работу, учебу без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуж-
денного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей (не предусмотренных ст. 73 УК), способствующих его исправлению.
В части седьмой ст. 73 УК сказано, что в течение испытатель¬ного срока суд по представлению органа, осуществляющего кон¬троль за поведением условно осужденного, может отменить пол¬ностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.
Часть шестая ст. 73 УК предусматривает, что контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномочен¬ным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих — командованием воинских частей и учреждений.
Отмена и продление условного осуждения предусмотрены ст. 74 УК.
В ней указаны четыре основания отмены условного осужде¬ния, из них одно положительное, и одно основание для его продления.

4 Причинение вреда здоровью человека: понятие, виды

Умышленное причинение вреда здоровью — преступление против здоровья человека, субъектом преступления которого является лицо, достигшее 14-летнего возраста. Непосредственным объектом преступления является соматическое и психическое здоровье другого человека. Объективная сторона преступления выражается в действии или бездействии виновного, повлёкшем за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности.
В соответствии со статьёй 111 УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлёкшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Те же деяния, совершённые в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего; общеопасным способом; по найму; из хулиганских побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в целях использования органов или тканей потерпевшего — наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Если деяния, описанные выше, совершены: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух или более лиц — наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Если деяния повлекли за собой смерть потерпевшего по неосторожности, то они наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5 Преступления против семьи

Подмена ребенка
Понятие «подмена» предполагает передачу родителям без их ведома и согласия вместо ребёнка, рождённого ими, другого ребёнка. В том числе, возможна подмена живого ребёнка умершим, здорового — больным и т.д. Как уже отмечалось, понятие «ребёнок» и понятие «несовершеннолетний» в принципе адекватны. Но при подмене речь обычно идёт о новорожденном ребёнке (как правило, до первого кормления), пока мать не запомнила его индивидуальных особенностей. Конечно, есть случаи, когда контакт матери и рождённого ею ребёнка откладывается на более длительный период по медицинским соображениям, либо, когда ребёнок передаётся отцу, другому законному представителю в связи со смертью роженицы. В этих случаях осуществляемая втайне подмена ребёнка возможна в течение всего периода отсутствия непосредственного контакта с ним. Но эти случаи достаточно редки.
Непосредственный объект данного преступления — общественные отношения, обеспечивающие защиту личной свободы ребенка и интересов семьи.
Потерпевший от преступления, ответственность за которое установлена ст. 153 УК РФ, он же — предмет преступления (такое совпадение наблюдается только в рассматриваемом составе преступления), — ребенок. В законе не раскрыты признаки, которыми должен обладать подменяемый ребенок, в частности его возраст, местонахождение. Поэтому данный признак оценочный, определяемый на основе анализа и оценки всех фактических обстоятельств содеянного. Однако сопоставление диспозиций ст. 153 и 126 УК РФ позволяет заключить, что в качестве признака состава преступления, предусмотренного ст. 153, выступает ребенок, несхожесть внешних признаков которого с соответствующими признаками того, кем он подменяется, не поддается распознанию родителями или законными представителями подменяемого, поскольку при распознании указанной несхожести налицо похищение несовершеннолетнего, ответственность за которое установлена п. «д» ч. 2 ст. 126. Причем в составе преступления, предусмотренном ст. 153 УК РФ, ребенок, как подменяемый, так и используемый для подмены, в уголовно-правовом смысле равнозначны, то есть представляют собой одновременно и потерпевшего от преступления и предмет преступления, и являются, таким образом, взаимоподменяемыми.
Состав преступления образует как подмена чужого ребенка другим чужим, так и чужого ребенка своим.
Окончено преступление с момента совершения действий, после которых ребёнок не может быть идентифицирован его родителями (например, после внесения соответствующей записи в книгу учета рождений родильного дома). Если подмена обнаруживается в процессе передачи ребенка (чужого) потерпевшему, то содеянное образует покушение на преступление и квалифицируется по ст. 30, 153 УК.
Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Незаконное усыновление (удочерение)
Содержание этой статьи шире названия: оно предусматривает ответственность за незаконные действия, связанные с любым видом устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Ответственность по данной статье будут нести и работники учреждений для детей — сирот и других детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку администрация этих учреждений исполняет функции опекунов или попечителей.
Законность или незаконность действий по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, определяется тем, соответствуют ли они основаниям и процедурам такого устройства, которые установлены федеральным семейным законодательством, основанными на нём подзаконными актами, а также законодательством субъектов Федерации. Например, соблюдены ли требования, которым должны удовлетворять усыновители, опекуны и т.д.; требования относительного судебного порядка усыновления, процедура усыновления иностранными гражданами; соблюдены ли права детей на жильё, социальные выплаты и т.д. Думается, что при всех условиях должна быть обоснована существенность нарушений.
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154) образуют: 1) совершенные неоднократно незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью; 2) единичный факт нарушения установленного порядка устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с нарушением положений Семейного кодекса РФ или норм, содержащихся в Положении о порядке передачи детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление гражданам РФ и иностранным гражданам, при наличии корыстных побуждений.
Фактически преступление может выражаться в усыновлении детей, родители которых живы и не лишены родительских прав; при отсутствии письменного согласия на усыновление; в посреднической деятельности по усыновлению (удочерению) детей, осуществляемой от имени лиц, желающих усыновить (удочерить) их, за вознаграждение; усыновление без согласия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, а также без учета требуемой разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком; назначение в качестве опекуна (попечителя) лица, неспособного выполнять соответствующие обязанности; в передаче ребенка на воспитание в семью лицам, не имеющим права выступать в качестве приемных родителей Прохоров Л.А. Прохорова М.Л.. Уголовное право. // Юристъ. М., 1999.С. 201..
Объект преступления — совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование семьи и развитие несовершеннолетнего. Потерпевшие — лица, не достигшие 18-летнего возраста.
Объективная сторона характеризуется совершением незаконных действий по усыновлению (удочерению) детей либо по передаче их под опеку (попечительство), а также на воспитание в приемные семьи.
Оконченным это преступление, если указанные незаконные действия совершены из корыстных побуждений, является с момента совершения незаконного усыновления (удочерения) детей, передачи их под опеку (попечительство) или на воспитание в приемные семьи. При совершении обрисованных действий не из корыстных побуждений данное преступление признается оконченным, когда незаконные усыновления (удочерения) детей, передачи их под опеку (попечительство) или на воспитание в приемные семьи осуществлены неоднократно, то есть во второй раз. Причем не имеет значения, совершены в первый и во второй раз только незаконное усыновление (удочерение) детей, передача их под опеку (попечительство) и т.д. либо в первый раз осуществлено незаконное усыновление (удочерение) детей, а во второй — незаконная передача их под опеку (попечительство) или незаконная передача их на воспитание в приемную семью и т.д., то есть допустимо любое сочетание перечисленных незаконных действий. Субъект данного преступления общий — лицо, достигшее 16-ти лет.
Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотивом как обязательным признаком субъективной стороны данного преступления, совершаемого в первый раз, являются корыстные побуждения виновного, то есть побуждения приобрести любые имущественные блага.
Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Ст. 155 УК устанавливает ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения). Эта норма одновременно защищает и законные интересы усыновителей.
Правда может возникнуть вопрос, как совместить рассматриваемые запрет разглашать тайну усыновления с правом ребёнка знать своих родителей. Ответ мы находим в ст. 137 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которым при усыновлении взаимных личные неимущественные и имущественные права возникают между усыновителями и усыновлёнными, а между последними и их кровными родителями прекращаются.
В некоторых случаях усыновляемому известен факт усыновления (например, если требуется его согласие), но это не исключает ответственности того, который разгласит этот факт третьим лицам. Общественно опасный характер этих действий связан не только с возможной психической травмой для усыновлённого, но и с тем, что семья становится предметом пересудов, злословия и т.п. в её окружении.
Разглашением тайны усыновления является сообщение, сделанное в любой форме, что лицо, которое считается сыном или дочерью определённых родителей, фактически не рождено ими. Достижение совершеннолетия усыновлённым к моменту разглашения не исключает ответственности виновного. Как и смерть усыновителей или усыновлённого.
Объект преступления — совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование семьи. Объективная сторона заключается в разглашении тайны усыновления (удочерения) вопреки воли усыновителя. Статья 139 Семейного кодекса РФ содержит положение о том, что судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, а также должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а равно иные лица, осведомленные о факте усыновления, обязаны сохранить тайну усыновления.
Разглашение тайны усыновления (удочерения) представляет собой предание огласке сведений конфиденциального характера об усыновлении (удочерении) ребенка без согласия усыновителя. Преступление является оконченным, когда соответствующая информация становится достоянием хотя бы одного постороннего лица или становится известна усыновленному ребенку. Способы разглашения могут быть различными: устный, письменный, в печати, по телевидению, это не влияет на квалификацию деяния.
Субъективная сторона — прямой умысел. Если субъектом преступления выступает частное лицо, оно несет ответственность за рассматриваемое деяние при условии совершения его из корыстных или иных низменных побуждений.
Субъект: либо лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну (например, судья, работники органов опеки и попечительства), либо частные лица, которым по каким-то причинам известен факт усыновления (удочерения) ребенка.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
Эта норма является традиционной для отечественного законодательства. Её значимость в современных условиях подчёркивает ст. 39 Конституции РФ, которая включила в систему гарантий прав человека и гражданина взаимную обязанность родителей заботиться о несовершеннолетних детях и обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Детализированное изложение порядка уплаты и взыскания средств на содержание содержится в разделе VI Семейного кодекса РФ.
Рассматриваемый состав преступления охватывает только случаи, когда обязательство уплаты средств возникло по решению суда. Нарушение же обязательства, принятого добровольно, влечёт не уголовно-правовые, а гражданско-правовые последствия.
Непосредственный объект преступления, ответственность за которое установлена ст. 157 УК РФ, — общественные отношения, обеспечивающие защиту имущественных интересов несовершеннолетних детей и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей и родителей. В п. 2 ст. 38 Конституции РФ закреплено, что «забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей», а в п. 3 этой статьи — что «трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях». Согласно п. 1 ст. 80 и п. 1 ст. 85 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать соответственно несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, а согласно п. 1 ст. 87 этого Кодекса трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. В соответствии с Семейным кодексом РФ алименты, то есть средства на содержание детей или родителей, взыскиваются на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, имеющего силу исполнительного листа, или по решению суда.
Потерпевшими от преступления, предусмотренного ч. 1 этой статьи, являются несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние дети, а ее ч. 2 -нетрудоспособные родители. По своему статусу к детям приравниваются усыновленные (удочеренные), а к родителям — усыновители (удочерители).
Объективная сторона составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ, выражается в деянии в виде только бездействия, состоящего в злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание указанных потерпевших.
Оконченными преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ, являются с момента злостного уклонения по решению суда средств на содержание потерпевших от этих деяний.
Субъект преступления, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 157 УК РФ, специальный — родитель, то есть лицо, записанное матерью или отцом в книге записей рождения, включая того, отцовство которого установлено на основании ч. 3 ст. 48 и ст. 49 Семейного кодекса РФ. Из содержания ст. 137 этого Кодекса вытекает, что по статусу к родителю приравнивается усыновитель (удочеритель). Согласно п. 2 ст. 71 Семейного кодекса РФ «лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка». Поэтому субъектом данного преступления является и родитель, лишенный родительских прав, а также разысканный после достижения ребенком 18-ти лет, если не истекли сроки давности, установленные ст. 78 УК РФ.
Субъект преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 157 УК РФ, также специальный — сын, дочь, усыновленный, удочеренный, достигшие 18-ти лет.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

7 Преступления против общественной нравственности
Вовлечение в занятие проституцией.
«Проституция — это не однократное вступление в половую связь с разными лицами за вознаграждение. В нашем обществе проституция не только существует, но и в последнее время получает развитие, вовлекая в неё всё большее число женщин, приобретая определенные организационные формы. Опасность проституции для общества заключается в моральном разложении определенной части населения, особенно молодежи. В частности тех, кто занимается этим ремеслом и тех, кто пользуется услугами проституток. Снижением же уровня половой нравственности отрицательно влияет и на другие сферы общественной морали. Нельзя забывать и о том, что проституция нередко смыкается с уголовной преступностью, служит для неё питательной средой, а также является источником распространения венерических заболеваний.
Признаками проституции общепризнанно считаются: вступление в сексуальные отношения с разными лицами (беспорядочные половые связи) и получение вознаграждения, чаше всего в денежной форме (плата). Иногда указывают и на признак эмоционального безразличия. Однако, несмотря на четкость приведенных определений, практически бывает очень трудно разграничить проституцию и так называемое легкое поведение. Вознаграждение, получаемое проституткой, не обязательно может быть выражено в денежной форме. В наших условиях проститутка нередко вступает в половые отношения с цель получения материальных ценностей в натуральной форме (одежда, украшения, косметика, парфюмерия и тому подобное). Такую оплату услуг трудно отличит от подарков, которые получает женщина от своих поклонников».
Основным непосредственным объектом данного преступления является общественная нравственность, факультативным – здоровье человека, его честь и достоинство, неприкосновенность личной жизни, собственности.
Потерпевшим может быть лицо как женского, так и мужского пола и любого возраста. Однако вовлечение в проституцию несовершеннолетнего следует квалифицировать по статье 151 Уголовного кодекса. Следовательно, потерпевшим по статье 240 Уголовного кодекса может быть признано только лицо, достигшее 18 лет.
Под вовлечением в проституцию следует понимать любые действия, побуждающие к занятию проституцией хотя бы одно лицо. Вовлечение включает в себя насильственные и не насильственные способы. Ненасильственные способы (уговоры, обещания, советы, соблазны и тому подобное) имеют юридическое значение только при вовлечении в проституцию не совершеннолетних, и квалифицируется по статье 151 Уголовного кодекса. В отношении совершеннолетних они уголовно – правового значения не имеют и состава преступления не образуют.
Закон четко закрепляет способы вовлечения лица в проституцию, причем все они являются насильственными: « применение насилия или угрозы его применения, шантаж, уничтожение или повреждение имущества, обман».
Насилие представляет собой физическое воздействие, совершенное помимо воли, либо вопреки воли потерпевшего. Насилие может быть как неопасным для жизни и здоровья, так и опасным.
Угроза применения насилия – это противоправное воздействие на психику человека помимо либо вопреки его воле. Статья 240 Уголовного кодекса содержит указание только на один вид психического насилия – на угрозу применить физическое насилие. Угроза может быть словесной, письменной, с помощью действий и жестов, демонстрации определенных предметов. Для наличия состава преступления не обязательно устанавливать, что преступник намеревался немедленно или в бедующем реализовать высказанную угрозу. Это может и не входить в его планы, поскольку функция угрозы – устранение потерпевшего.
Шантаж – это угроза разгласить сведения, позорящие вовлекающее лицо или его близких, либо сведения, которые не являются позорящими, но их разглашение нежелательно для потерпевшего. Под разглашением сведений понимается их сообщение хотя бы одному лицу. Под шантажом понимается только угроза распространить такие сведения, а не само их распространение.
Угроза уничтожения или повреждения имущества. Статья 167 включает в себя только угрозу, но не реальное уничтожение и повреждение, которые могут повлечь уголовную ответственность по статье 167 уголовного кодекса.
Обман заключается в сообщении потерпевшему заведомо ложных сведений, либо в умолчании о тех сведениях, которое лицо обязано было сообщить. Обман касается чаше всего характера совершаемых действий. Таковым является поведение лица, уговорившего другого вступить в половую связь с определенным человеком, обещая в будущем, например, устроить брак, хотя фактически половые контакты совершаются за вознаграждение, получаемое сводником.
Преступление считается законченным независимо от того, удалось ли склонить потерпевшего к занятию проституцией.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что вовлекает лицо в занятие проституцией и желает этого, мотивы и цели значения не имеют.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 – летнего возраста.
Квалифицированный состав преступления устанавливает уголовную ответственность за вовлечение в проституцию, совершенное организованной группой. Чаше всего организованная группа включает в себя не только лиц, вовлекающих других в проституцию, но и тех, которые в последующем контролируют деятельность проституток и их доходы (сутенеры).
«Эксплуатация проститутки приносит значительные прибыль, поэтому она неизбежно создает вокруг себя криминальную обстановку. В процессе деления доходов вовлечены не только сутенеры, охранники, таксисты, обслуживающий персонал гостиниц. В борьбу включаются вооруженные группировки, нередко и сами клиенты – представители уголовного мира.
Нет ни одного государства, где бы проституция поощрялась и легально с вывеской и простым фонарем работали дома терпимости. Вовлечение женщин в проституцию, эксплуатация её третьими лицами – грубое нарушение прав человека».
Организация или содержание притонов для занятий проституцией.
Основным непосредственным объектом преступления является общественная нравственность. Предмет преступления – притоны для занятия проституцией.
В уголовном праве под притоном следует понимать специально оборудованное помещение, предназначенное для занятия проституцией. Таким образом, состав преступления отсутствует, если помещение хотя и систематически предоставляются для вступления в различные полове контакты, но без вознаграждения (так называемые притоны разврата). В то же время непреступно предоставление помещения за плату, но разовое, а не систематическое.
Объективная сторона выражается в двух действиях: организация притона и его содержание.
Под организацией притона понимается любая деятельность по его созданию: наем помещения, заключение договора с его собственником или владельцем, оборудование данного помещения для занятия проституцией (покупка мебели, оборудование гигиенических помещений, приобретение белья), подбор клиентов, организация систем охраны и нейтрализация мер социального контроля.
Уголовная ответственность устанавливается за сам процесс организации притона, независимо от того, начал он функционировать.
Содержание притона включает в себя предоставление помещений для занятия проституцией, а также уборку данных помещений, смену белья, охрану и подержание порядка в данных помещениях. Помещение предоставляются за плату, которая изымается либо с проститутки, либо с клиента или безвозмездно при условии оплаты самого полового акта.
Преступление считается оконченным с момента систематического предоставления такого помещения для занятия проституцией.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом, лицо осознает, что организует или содержит притон для занятия проституцией и желает этого. Мотивы значения не имеют.
Субъект преступления общий: физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16 — летнего возраста. Субъект может только организовать притон либо только содержать его, либо одновременно быть и организатором и содержателем притона.
За рамками данной статьи и за рамками уголовного права вообще осталось так называемое сводничество, сутенерство. Это порождает проблему уголовно – правовой оценки «деятельности», «манящих салонов», «саун», которые, по сути, занимаются продажей женского и мужского тела. Квалифицировать данную деятельность можно по статье 173 Уголовного кодекса как лжепредпренемательство, то есть создание коммерческой организации с целью прикрытия запрещенной деятельности, но это возможно, если фирма зрегестрирована в качестве коммерческой. Большинство же таких «фирм» нигде официально не регистрируются.
В некоторых случаях деятельность руководителей «фирм» может образовывать состав статьи 241 Уголовного кодекса, если для оказания услуг они используют помещения, принадлежащие и оборудование фирмой. Но обычно их «работники» вступают в половые отношения с клиентами на территории последних (в квартирах, в номерах гостиниц), что исключает возможность влияния статьи 241 Уголовного кодекса.
Таким образом, в большинстве случаев содержатели и руководители таких «фирм» не могут быть привлечены к уголовной ответственности, поскольку нет состава преступления, устанавливающего ответственность за их деятельность.
Незаконное распространение порнографических материалов и предметов
Введение уголовной ответственности за распространение порнографических материалов и предметов обусловлено, прежде всего, международно-правовыми обязательствами государства. Еще в 1923 году международное сообщество заключило многостороннюю Женевскую конвенцию «О борьбе с распространением и торговлей порнографическими изделиями». Советский Союз присоединился к данной Конвенции в 1935 году.
В действующем Уголовном кодексе введена статья за «незаконное распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно за незаконную торговлю печатными изданиями, кино или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера».
Общественная опасность распространения порнографических материалов объясняется их отрицательным воздействием на нормальное физическое и психологическое развитие несовершеннолетних». Кроме того, порнография влечет появление половых извращений, нередко болезненного характера. Наконец, «демонстрация, просмотр кино и видеофильмов или иных произведений, в которых используются самые разнообразные, изощренные сцены насилия, жестокости, садизма и порнографии, побуждают людей к распушености, пьянства, наркотикам, проституции, то есть к совершению таких проступков, с которыми наше общество введет борьбу».
Основным непосредственным объектом данного преступления является общественная нравственность.
Предмет преступления – материалы порнографического характера.
«Сексуальная жизнь людей и любые вопросы связаные с сексом, во все времена били предметом внимания писателей, художников, поэтов и музыкантов, поэтому крайне важно отграничивать порнографию от произведений эротического характера. Отграничение это сложно и достаточно условно, ибо во многом объясняется историческими, религиозными, национальными традициями».
Порнографией признаются грубо натуралистическая, непристойная, циничная демонстрация половых отношений. Кроме того, обычно порнографические материалы:
А) не представляют собой культурных, художественных и иных ценностей;
Б) не имеют сюжета, либо он крайне приметивен;
В) в данных произведениях обычно не указывается авторы сценария, режиссеры и исполнители ролей (в кино и видео продукции);
Г) они содержат крупные планы половых органов, половых актов и иных сексуальных действий.
Однако и при наличии выше перечисленных признаков вопрос о признании данных материалов порнографическими является достаточно сложными, поэтому необходимо производить искусствоведческую экспертизу.
Объективная сторона выражается в следующих действиях: незаконное изготовление в целях распространения или рекламирования, незаконное распространение, незаконное рекламирование, незаконная торговля.
Изготовление – это создание предметов и материалов порнографического характера любым способом: написание книги, статьи, сценария, фотографирования проявления фотоматериалов, съемка кино и видеофильмов и тому подобное. Ответственность за изготовление образует состав рассматриваемого посягательства только в том случае, если виновный имеет цель распространить или разрекламировать порнографические материалы. Изготовление этих материалов для собственного употребления либо использование их в узком кругу лиц не влечет уголовной ответственности.
Распространение – это передача порнографических предметов другим лицам с целью их ознакомления. Распространение влечет уголовную ответственность в том случае, если эти материалы передаются многим лицам, чаше всего неопределенному количеству лиц. Не считается распространением, демонстрация или передача порнографических предметов для ознакомления членам своей семьи, узкому кругу свои знакомых.
Рекламирование заключается в выставлении таких предметов для всеобщего обозрения либо сообщение информации о них неопределенному кругу лиц любым способом (письма, рекламные листовки, реклама в средствах массовой информации).
Торговля предполагает реализацию порнографических материалов либо предложение для реализации. Торговля считается законченным преступлением независимо от того, удалось лицу продать хотя бы одно изделие или нет.
Преступление в целом является формальным составом и юридически закончено в момент совершения указанных в законе действий.
Обьективная сторона характеризуется прямым умыслом: виновный сознает, что изготавливает, распространяет, рекламирует ли торгует порнографическими материалами и предметами, и желает этого. При изготовлении порнографических материалов и предметов обязательным признаком субъективной стороны является цель – распространять и рекламировать такие издания.
Субъект преступления общий: лицо, достигшее 16 – летнего возраста.
Уничтожение или повреждение памятников культуры
«Неосторожные деяния, причиняющие памятникам истории и культуры материальный ущерб, являются грубейшими нарушениями закона и характеризуются. Как правило, более высокой степенью общественной опасности, чем неосторожное уничтожение или повреждение «обычного» государственного и общественного имущества. Ведь помимо значительного материального ущерба, который наносится в результате повреждения памятников, это нередко приводит к их невосполнимой утрате»
Объектами данного преступления является общественная нравственность, а также общественный порядок, обеспечивающий сохранность памятников истории и культуры.
В качестве предмета закон называет памятники культуры, истории природные комплексы или объекты, взятые под охрану государства, предметы и документы, имеющие историческую ценность.
Предметы или документы, имеюшие историческую или культурную ценность, определены в Законе России о вывозе и ввозе культурных ценностей. Под предметом понимается объект материального мира, вещь. Документ – это материальный носитель информации. Предметы и документы должны обладать особой ценностью, которая заключается в их исключительности и неповторимости. Ценность может носить исторический и культурный характер.
Художественую ценность представляют картины, скульптуры, иконы, гравюры, произведения декоративно – прикладного искусства, изделия традиционных народных промыслов, редкие музыкальные инструменты, монеты, ордена и медали, иные предметы коллекционирования.
Документами, имеющими особо историческую или культурную ценность, признаются редкие рукописи и документальные памятники, архивы, включая фото, фоно, кино, видео архивы.
Следовательно, предметом преступления по статье 243 Уголовного кодекса, могут быть как движимые, так и недвижимые веши, как федерального, регионального, так и местного значения, находящиеся в любой форме собственности.
Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или повреждении перечисленных выше предметов.
Состав данного преступления носит материальный характер. Уничтожение или повреждение одновременно включает и деяние (действие или бездействие, направленное на уничтожение или повреждение памятников), и преступное последствие, которое выражается причинении прямого реального ущерба, экологического вреда.
С субъективной стороны данное преступление совершается умышленно. Умысел может быть прямой или косвенный.
Мотивы любые: месть, зависть, сокрытие ранее совершенного правонарушения, хулиганские побуждения, но юридического значения они не имеют.
Субъект общий: физическое вменяемое лицо, достигшее на момент преступления 16- летнего возраста.
Квалифицированный состав преступления образует уничтожение или повреждение особо ценных объектов или памятников обше российского значения. К объектам исторического и культурного наследия федерального значения относятся памятники истории и культуры, подлежащие охране как памятники государственного значения. Их перечень включает в себя, прежде всего историко-культурные музеи, заповедники и музейные комплексы (Московский кремль, Петропавловская крепость, Гатчина, Петергоф, Павловск), памятники арххеологии и памятники градостроительства и архитектуры.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения
Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления является общественная нравственность. В качестве факультативного объекта может выступать собственность, реже – здоровье граждан, национальное, расовое, религиозное равноправие.
Объективную сторону преступления образует действие: надругательство над телами умерших, уничтожение, повреждение, осквернение мест захоронений.
«Надругательство над телами умерших заключается в совершении безнравственной, оскверняющих действий, противоречащих принятым в обществе традициям, обычаями погребения. Такого рода действиями могут быть признаны раскапывания могилы и вытаскивания оттуда тела, придание тела земле в соответствии с принятыми традициями, не законное изъятие органов и тканий, повреждение, расчленение трупа и другие действия.
Именно так осквернение, надругательство над телами умерших следует квалифицировать все случаи некрофилии (совершение полового акта с трупами). Психиатрическая и следственная практика выделяет следующие варианты юридической оценки подобного рода половых извращений:
а) совершение полового акта с трупами квалифицируется по статье 244 Уголовного кодекса;
б) убийство с целью совершить половой акт с трупом следует квалифицировать как умышленное убийство по совокупности по статьям 105 и 244 Уголовного кодекса;
в) некрофилия, то есть убийство с целью поедания отдельных частей трупа, обычно половых органов. В данном случае действие также образует совокупность статей 105 и 244».
Преступление закончено с момента совершения самих действий, независимо от наступления последствий, а также независимо от того, стала ли известно родственникам или близким покойного о факте такого осквернения. Состав преступления в части уничтожения и повреждения мест захоронения считается законченным тогда, когда наступили преступные последствия в виде такого уничтожения или повреждения.
Осквернение – это совершение безнравственных действий в виде надписей, рисунков, изображений, уничтожение или повреждение цветов, венков на могилах и тому подобного. Квалифицируется по совокупности статей 244 и 158.
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом.
Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста.
Квалифицирующие признаки:
а) группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа;
б) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
в) с применением насилия или с угрозой его применения.
Уничтожение повреждения мест погребения, являющихся памятником истории или культуры, следует квалифицировать по статье 243 уголовного кодекса.
Жестокое обращение с животными
«Общественная опасность данного преступления определяется тем, что жестокость по отношению к животным, их истязание способствует формированию у граждан, особенно у подростков и молодежи, чувства равнодушия к страданиям живых существ, что порождает подчас агрессивность к насилию по отношению к окружавшим, вандализм, глумление над людьми.
Предметом данного преступления могут быть как домашние, сельскохозяйственные, так и дикие животные. По смыслу закона, к ним относятся позвоночные – млекопитающие и птицы. Предмет преступления – живые существа, как взрослые особи, так и их молодь. Согласно закону, «животный мир – это совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации, и находящихся в состоянии естественной природы, а также относящихся к природным ресурсам, континентального пиль фа и исключительной экономической зоне Российской Федерации».
Уничтожение мест обитания, зимовки, гнездования, кладок яиц и тому подобное влечет ответственность по другим статьям административного или уголовного Законодательства.
Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и беспозвоночные, как правило, не являются предметом посягательства административного состава преступного деяния.
Объективная сторона данного преступления сформирована с помощью материального состава преступления.
Обязательными признаниями объективной стороны является: деяние в виде жестокого обращения с животными, преступные последствия в виде гибели животных или причинения им увечья, причинно – следственная связь между жестоким обращением и гибелью животных или их увечьем.
Жестокое обращение может выражаться как в действиях, так и в бездействиях. Действия – это избиение животных, мучительный способ их умерщвления, использования для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, при которых они гибнут или причиняют себе увечья (например, бой бойцовых собак). Формальный состав преступления – это истязание животных. За указанные действия лицо может быть привлечено к уголовной ответственности независимо от наступивших последствий в виде смерти или увечья. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 245 Уголовного кодекса, если оно с соблюдением установленных предписаний вредных или заразных животных. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных влечет уголовную ответственность только при условии, то оно было совершенно после применения мер административного взыскания за такие же действия. Жестокое обращение в форме бездействия может выражаться в лишении животного пиши, воды, помощи. Ответственность за бездействие наступает только в том случае, если лицо, было, обязано заботится о животном, поэтому бездействие возможно только в отношении сельскохозяйственных, домашних животных, а также диких, по содержанию в неволе.
Законодатель связывает наступление уголовной ответственности за такие деяния, которые совершены при определенных условиях, два из которых характеризуют субъективную сторону совершенного деяния (мотивы), а два – объективную:

  1. Совершение деяния из хулиганских побуждений.
  2. Совершение деяния из корыстных побуждений, выражающихся стремлении лица получить материальную выгоду или избавиться от материальных затрат.
  3. Совершение деяния с применением садистских методов. Садистские методы предполагают причинение животному особо учительной, длительной боли.
  4. Жестокое обращение с животными в присутствии малолетних, то есть лиц, не достигших 14 лет.
    Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
    Квалифицирующие признаки:
    а) Совершение преступления группой лиц;
    б) группой лиц по предварительному сговору;
    в) организованной группой;
    г) неоднократно.

Список использованных источников

  1. Уголовный кодекс Российской Федерации.
  2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. ИНФРА-М-НОРМА, М., 2007.
  3. Н.И. Ветров. Уголовное право. Общая часть. Юнити. М., 2009.
  4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В. Здравомыслова. Юристъ. М., 2000.
  5. Уголовное право. Общая часть. Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. Новый юрист. М., 2007.
  6. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Зерцало. М., 2009.
  7. Уголовное право: Общая часть в вопросах и ответах. Под ред. А.И. Рарога, В.П. Степалина. Юристъ. М., 2009.
  8. Марцев А.И. Уголовная ответственность как средство предупреждения преступлений. Омск, 2010.
  9. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 2006 г.,
Оцените статью
Поделиться с друзьями
BazaDiplomov