Курсовая Наследование по завещанию

Содержание
Введение 3
1 Общие положения о наследовании 5
1.1 Понятие и основания наследования 5
1.2 Состав наследства, время и место открытия наследства 9
2 Наследование по завещанию 17
2.1 Общие положения о наследовании по завещанию 17
2.2 Форма и порядок совершения завещания 22
2.3 Завещательные распоряжения 24
2.4 Порядок изменения и исполнения завещания 27
Заключение 29
Список использованных источников 31

Введение
Согласно ст.8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом.
В соответствии со ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Юридические гарантии осуществления наследственных право предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина .
УК РФ законодательно закрепил новые объекты гражданских прав, их правовой режим, что не могло не сказаться и на отношениях по наследственному преемству, так как в состав наследственного имущества входят вещи, различные права, а также обязанности умершего, т.е. наследодателя.
Актуальность работы обусловлена тем, что в новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию наследственного законодательства, ибо возрастают требования общества к улучшению качества законов и их роли в реализации принципа социальной справедливости в обществе.
А право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти.
Цель данной работы – в соответствии с принятой частью 3 ГК РФ дать развернутую характеристику наследованию по завещанию.
При написании работы использованы статьи из периодических изданий, нормативные материалы, учебные пособия, которые наиболее широко освещают характер предложенной темы и наиболее актуальны.

1 Общие положения о наследовании
1.1 Понятие и основания наследования
Современное легальное определение наследования дается в ст. 1110 ГК РФ, которая регламентирует: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.
Традиционно российским наследственным законодательством предусматриваются два основания наследования: по завещанию и по закону. Однако, по действующему законодательству завещанию отдано приоритетное значение и наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом.
Особенностью наследственного правоотношения является то, что оно в полном объеме всегда возникает только при наличии юридического состава (то есть совокупности юридических фактов). Так, например, при наследовании по закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.), позволяющее призвать наследника к наследованию.
Несмотря на то, что законодатель выдвигает наследование по завещанию на первое место, наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц (имущество, как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 1151 ГК РФ).
Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. В частности, если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом, либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.
При этом необходимо учитывать правила ст. 1117 ГК РФ, в соответствии с ч. 1 которой не наследуют ни по закону, ни по завещанию недостойные наследники – граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2, противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий.
В нотариальной практике часто возникает вопрос: необходимо ли при наличии соответствующего обвинительного приговора вынесение судом дополнительного решения о признании гражданина недостойным наследником? По мнению Т.И. Зайцевой и Е.Ю. Юшковой, какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным не требуется . При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного лишения жизни наследодателя, этот вопрос решает нотариус.
В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо. Такой вывод сделан и в вышеупомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Вместе с тем встречаются решения судов, свидетельствующие об иной практике.
Например , Бежицким районным судом г. Брянска 19 мая 2006 г. были удовлетворены исковые требования Поляковой А.В. к Герасину В.В. о признании ответчика недостойным наследником. Обстоятельства дела таковы. Приговором того же суда от 25 октября 2005 г. Герасин В.В. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего — матери, Герасиной А.М. Определением судебной коллегии по уголовным делам от 2 декабря 2005 г. приговор оставлен без изменения.
Наследница Герасиной А.М. Полякова А.В. обратилась в суд с иском о признании сына наследодателя недостойным наследником. Судом был сделан вывод, что, совершив умышленное противоправное действие, направленное против наследодателя, ответчик своими действиями способствовал увеличению причитающейся ему доли наследства и призванию его к наследованию. На основании этого Герасин В.В. признан недостойным наследником. В кассационном порядке решение не обжаловалось и 30 мая 2006 г. вступило в законную силу. Однако, данное решение представляется спорным. В частности, судом не было установлено умысла Герасина В.В. на лишение наследодателя жизни, поэтому действия его не могут регулироваться правилами, содержащимися в п. 1 ст. 1117 ГК РФ и предусматривающими отстранение от наследования лишь при умышленном характере этих действий.
Таким образом, для признания гражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действий, необходимы два дополнительных условия. Во-первых, указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно. Однако, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Здесь, необходимо отметить, что действующее законодательство не предусматривает перечень преступных деяний, являющихся основанием для отстранения лица от наследования как недостойного наследника. Ведь преступные деяния могут носить различный характер (от преступлений небольшой тяжести до особо тяжких преступлений). В связи с этим, считаем целесообразным на основе изучения истории возникновения и развития института «недостойного наследника», законодательно закрепить перечень преступных деяний, являющихся основанием для устранения от наследства лица, совершившего умышленное преступление против наследодателя или его наследников.
Также в ч.ч. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ выделены еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону.
Во-первых, родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличие самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов в этом случае не требуется.
Во-вторых, граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело об его отстранении от наследования по закону.
Важно отметить, что лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании выше названной статьи, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возвращено действительному наследнику в натуре. Если же это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником .
1.2 Состав наследства, время и место открытия наследства
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Также, в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Однозначно ответить на вопрос, прекращаются или нет права и обязанности, не входящие в наследственную массу, нельзя. Это зависит от характера конкретных прав (например, право авторства) и от указаний закона.
Чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникающие в результате его смерти (например, право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят. Лица, получающие эти права, могут быть и наследниками, однако, переход этих прав нормами наследственного права не регулируется.
Обозначим некоторые проблемы, возникающие в связи с определением наследственной массы наследодателя.
В состав наследства, как упоминалось, не входят личные неимущественные права и имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.
Несмотря на множество нововведений, в ГК РФ не решена проблема, связанная с отнесением к наследственной массе исключительных прав, точнее, одной из их составляющих – личных неимущественных прав автора. С одной стороны, эти права не передаются, с другой – некоторые из них, в частности, право на обнародование произведения, передаваться должны. Более того, п. 1 ст. 150 ГК РФ устанавливает, что «личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя». На основании этого Ю.К. Толстой делает вывод: такие личные неимущественные права и другие нематериальные блага «принадлежат наследникам правообладателя как его правопреемникам» . Этой же точки зрения придерживается Телиюкина М.В.
В свою очередь Ю.А. Тимонина и Т.А. Фесечко придерживаются противоположной позиции, в связи, с чем приходят к заключению о возникшей «правовой неопределенности в наследовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности» .
Корни обозначенной проблемы в том, что ст. 1255 ГК РФ имущественное по своей сути право – право на обнародование произведения – относит к правам неимущественным (как видно, другие неимущественные права автора-наследодателя к наследникам не переходят, следовательно, ими не осуществляются, а лишь защищаются в случае нарушения).
Еще одна важная проблема, сопряженная с составом наследства и нерешенная имеющимся ГК РФ, состоит в определении судьбы имущества, права на которое не возникли при жизни наследодателя, хотя наследодатель своими действиями создал условия для возникновения этих прав. В качестве примера можно привести ситуации, когда наследодатель умер после подачи документов на приватизацию, но до получения документов о праве собственности (см. Приложение А). Подобные ситуации в большинстве своем решаются в судебном порядке.
Время открытия наследства имеет важное практическое значение. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила разд. V части третьей ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Временем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Данное правило следует из ч. 1 ст. 1114 ГК РФ. Открытие наследства происходит в случае смерти гражданина, а также в случае объявления его умершим.
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.
Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В Обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.
Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.
В тех случаях, когда наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.
Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга и одновременно наследодателями, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня. В данном случае целесообразно говорить об особенностях наследования, когда одновременно умершие наследодатели были супругами, и при этом в наследственную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.
Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль. Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности не правомочен.
Как уже говорилось выше, решение подобных вопросов вытекает из правила ч. 2 ст. 1114 ГК РФ, в соответствии с которой, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Однако ч. 2 ст. 1114 ГК РФ не разрешает всю глубину обозначенной проблемы, так в практике зачастую возникает вопрос: как правильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если наследодатель умер в 1 час 15 мин. 27 марта в г. Хабаровске, а наследник умер в 23 ч. в г. Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную со множеством географических поясов нашей обширной страны, ст. 1114 ГК РФ не учитывает . В этой связи, судьям приходится решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела.
Также наряду со временем открытия наследства значимым обстоятельством является и определение места открытия наследства.
Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, так как:
а) именно по месту открытия наследства нотариус принимает:
 заявление о принятии наследства либо об отказе от него;
 претензии от кредиторов наследодателя;
 меры к охране наследственного имущества;
б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей.
Место открытия наследства определяется по правилам, установленным ст. 1115 ГК РФ. По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.
На практике зачастую бывает сложно определить последнее место жительства наследодателя. В частности, вызывают сложность определения, что считать «последним местом жительства»: место регистрации или любое последнее место жительства? Так, гражданин может быть зарегистрирован в г. Казани, а реально проживать в г. Москва. Что в таком случае следует считать последним местом жительства?
Действующий ГК РФ определяет, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает . При этом важно отличать место жительства от места пребывания, где гражданин проживает временно. В связи с этим следует иметь в виду, что в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания наследодателя.
Так, после смерти военнослужащих срочной службы местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу.
После смерти лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования и т.п., находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства является место их жительства до поступления в соответствующее учебное заведение.
Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия указанных лиц под стражу.
Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей.
После смерти граждан, находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или иных учреждениях аналогичного профиля, местом открытия наследства признается место нахождения соответствующего учреждения, если указанные граждане были зарегистрированы там как по месту постоянного жительства.
При определении места последнего жительства играет значение институт регистрации граждан. Так, если гражданин постоянно зарегистрирован в квартире, то считается, что эта квартира и есть его постоянное место жительства.
Однако, как отмечают исследователи, гражданин может и не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. То есть налицо ситуация, которая охарактеризована как «место, где гражданин преимущественно проживает».
В случаях, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Нам представляется, что единственным выходом в случае возникновения спора о месте открытия наследства является установление последнего в судебном порядке. Даже, к примеру, в случаях, когда место жительства наследодателя является известным наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать установить факт места открытия наследства в судебном порядке.

2 Наследование по завещанию
2.1 Общие положения о наследовании по завещанию
Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
Завещание должно быть совершено лично.
Совершение завещания через представителя не допускается.
Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства .
Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти.
При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещание совершается действием от одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий.
Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме.
Завещания малолетних не допускаются.
В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Случаи, когда бы несовершеннолетние имели намерение составить завещания, естественно, могут встречаться только как исключение. Далее, должны быть также поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния (ст.11 ГК РФ).
В таких случаях, необходима соответствующая медицинская экспертиза.
Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным .
Важно иметь ввиду, что гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания.
Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевно больной выздоровел).
И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.
Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи сведущего лица, а если завещатель страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика.
Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя.
Завещанию, как односторонней сделке, присущ и известный элемент условности.
Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.
Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение .
Нужно начать с того, что он может лишь в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться.
Он может по завещанию оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.
В случае указания в завещании несколько наследников, их доли должны быть определны в идельном выражении (например в равных долях – ½ доля вклада, ¼ доля дома и т.д.).
Однако, при составлении завещания на доли завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома, к примеру, предназначена им в пользование каждому из названных им наследников (например, сыну – южная половина, дочери – северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследнками .
Наследниками по завещанию могут быть:

  • наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;
  • иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо числа законных наследников или нет;
  • юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
    Завещатель может лишить в завещании права наследования наследников по закону.
    Лишение права наследования может быть выражено в двух формах:
  • путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;
  • путем умолчания о ком-либо из наследников.
    Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия.
    В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание все имущество или только его часть .
    Во втором случае наследник, которого завещатель обошел молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества.
    Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону.
    В число этих наследников войдут и наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием.
    Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1149 ГК РФ).
    Закон, ограничивая свободу завещательных распоряжений, устанавливает круг необходимых наследников. Право на обязательную долю в наследстве имеют:
  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособный супруг наследодателя;
  • нетрудоспособные родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
    Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
    Нетрудоспособные и иждивенцы наследодателя подлежат призванию к наследованию на основании п.1 ч.2 ст.1148 ГК РФ.
    Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся этим наследникам обязательных долей .
    Например, у наследодателя жена и четверо детей, двое из которых имеют право на обязательную долю
    Все имущество (стоимостью 180000 рублей) наследодатель завещал матери.
    При определении обязательной доли вначале необходимо определить законную долю.
    При отсутствии завещания к наследованию по закону было бы призвано шесть наследников и каждый из них получил бы 30000 рублей (180000/6=30000).
    Обязательная доля составляет ½ от 30000 рублей, т.е. 15000 рублей.
    Завещание в пользу матери будет недействительно в части двух обязательных долей.
    Согласно ст.1122 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
    Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре не влечет за собой недействительность завещания .
    Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.
    Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
    В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ.
    2.2 Форма и порядок совершения завещания
    Ст. 1124 ГК РФ прописывает общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.
    Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом .
    Удостоверение завещания другими лицами допускается, во-первых, в случае, когда право совершения нотариальных действие предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ. Завещание в данном случае может быть удостоверено вместо нотариуса вышеперечисленными должностными лицами с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания (п.7 ст.1125 ГК РФ).
    Во-вторых, приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
  1. Завещания граждан, находящихся на излечении в больнице, в стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями, директорами или главврачами домов для престарелых и инвалидов;
  2. Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах под государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
  3. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  4. завещания военнослужащих, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами военных частей;
  5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы;
    Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.
    В остальном, к такому завещанию соответственно применяются правила ст.1124 и ст.1125 ГК РФ.
    Завещание, удостоверенное таким образом должно быть, как только для этого представится возможность, направленно лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя .
    В третьих, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.
    Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения.
    Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК РФ (ст.1124-1128 ГК РФ), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
    Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он предоставляет собой завещание.
    При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
    Если завещания составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность .
    К нотариально удостоверенным завещаниям предъявляются соответствующие требования (ст.1125 ГК РФ).
    Статья 1126 ГК РФ вводит особый порядок нотариального удостоверения – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом другим лицам возможность ознакомиться с его содержанием.
    2.3 Завещательные распоряжения
    Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст.1120 ГК РФ).
    Назначение и подназначение наследника в завещании
    В соответствии со статьей 1121 ГК РФ, завещатель может совершить завещание в пользу одного ил нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.
    Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостаточный .
    Завещательные распоряжения
    Согласно статье 1128 ГК РФ, права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны, либо в порядке, предусмотренном ст.1124-1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет.
    Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
    Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним за исключением расходов на достойные похороны наследодателя (п.3 ст.1174 ГК РФ).
    Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (ст.1128 ГК РФ), вправе в любое время до истечения 6-ти месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые на его похороны.
    Завещательный отказ
    В соответствии со статьей 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного ил нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности .
    Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.
    Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретения для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.
    Право на получение завещательного отказа действует в течение 3-х лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам .
    Согласно статье 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
    Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем либо отказался от получения завещательного отказа, в течение 3-х лет со дня открытия наследства не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии со статьей 1117 ГК РФ, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.
    2.4 Порядок изменения и исполнения завещания
    В соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
    Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
    Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом, либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
    Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
    Завещание может быть отменено также посредством распоряжения об его отмене.
    Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания .
    К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила п.3 статьи 1130 ГК РФ.
    При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание) по статье 1131 ГК РФ.
    Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием .
    В соответствии со статьей 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГК РФ).
    Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (ст.1135 ГК РФ).
    Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных учреждениях.
    Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст.1136 ГК РФ).

Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, еще раз отметим, что завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям.
В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону, назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.
Удостоверение завещаний – особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится после смерти завещателя, что делает невозможным исправить неправильно оформленное завещание. Поэтому составление завещания, соответствующего действительной воле завещателя, его надлежащее, в строгом соответствии с законом, оформление имеет важное значение.
Также отметим, что при составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, без влияния посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воле наследодателя и его волеизъявлению, выражению в завещании.
Однако, завещание, являясь односторонней сделкой, наравне с другими сделками, может быть подвержено «порокам воли».
Немаловажно, что наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное завещание по любой причине, в том числе и при совершении противоправных действий он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания.
Такие действия можно рассматривать как самозащиту гражданских прав, и они осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные органы.
Вопрос о действительности завещания реально возникает только после открытия наследства, а до того времени завещание юридической силы не имеет.
Из этих соображений в пятом разделе части третьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается, а также указывается, что завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Защита права происходит в судебном порядке при обжаловании отказа в совершении нотариальных действий по правилам особого производства (гл.32 ГПК РФ).
Таким образом, наследственное право ГК РФ должно обеспечить действительность конституционного положения о гарантированности права наследования.

Список использованных источников
Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации. Принята 12.12.1993 всенародным голосованием // «Российская газета», № 7, 21.01.2009;
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 // «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
  3. Семейный кодекс Российской Федерации // «Российская газета», № 17, 27.01.1996;
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 // «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.12.2001, № 49, ст. 4552;
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 // «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006;

Научная и учебно-методическая литературы

  1. Белов В.А. Круг наследников по закону // Вестник Московского университета. Серия 11. Прав. 2008. № 1. С. 70.
  2. Гражданское право: учебник. Ч.3 /Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М., Проспект, 2008. — 457 с.
  3. Гущин В.В. Наследственное право: учеб. Пособие – М., Дашков и Ко, 2008. – с.15-62
  4. Дегичев А. Наследственное право в проекте 3 части ГК РФ // Российская юстиция. – 2009, №12 – с.54-67
  5. Завещание и договор дарения / Под ред. Абашина А.А. – М., Форум, 2008. — 559 с.
  6. Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. «Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике» // СПС «КоунсультантПлюс».
  7. Калпин А.М. Наследственное право // Вестник МГУ – сер.5 – право – 2008, №4 – с.18-24.
  8. Лапач В. «Право на «ничье жилье» // СПС «КонсультантПлюс».
  9. Петренко Л.Ю. Доверенность и завещание // Вестник РАН. – 2009, №6 – с.575-577
  10. Постатейный комментарий к части третей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. Гусева А.Н. – М.: Инфра. – 2008. – 709 с.
  11. Резников Е.В. Наследственное право РФ. // Юридический вестник – 2008, №4 – с.132-134.
  12. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). – М.: Проспект. – 2008. – 698 с.
  13. Сутягин А.В. Имущественные отношения супругов и наследование // под ред. А.В. Сутягина. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
  14. Телиюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. — № 8. – август 2008 г. – с. 42.
  15. Тимонина Ю.В., Фесечко Т.А. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Юрист. – 2008. – 611 с.
  16. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М., Проспект, 2009. – 325 с.
  17. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция – 2009, №11 – с.13-14.
  18. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – право – 2008, №4 – с.4-15.
    Электронные ресурсы
  19. «Наследственное право». Учебное пособие // Allpravo.ru – 2012
Оцените статью
Поделиться с друзьями
BazaDiplomov